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股东请求确认股东会决议有效的诉讼不宜受理思维导图

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南柯一梦 浏览量:22023-02-26 10:24:08
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本案是一起股东会决议效力确认纠纷。有别于通常由异议股东提起股东会决议无效或者撤销之诉的情形,本案系由无异议股东提起确认股东会决议有效之诉。对于这类比较特殊的案件,人民法院是否应当受理,一、二审法院作出不同的处理,二审审理过程中也有不同看法。

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思维导图大纲

股东请求确认股东会决议有效的诉讼不宜受理思维导图模板大纲

认同受理者提出了如下理由:(1)法律未规定股东可以提起确认股东会决议有效之诉,不等于股东就不能提起此诉。新公司法的可诉性与以前相比虽然明显增强,但并非完美。在立法存在缺失的情况下,法院无权拒绝受理法无规定或规定不明的公司诉讼案件。(2)既然按照公司法的规定,股东可以就股东会决议提起确认无效之诉或撤销之诉,那么从逻辑结构上分析,股东也应该可以就股东会决议提起确认有效之诉。(3)实践中,因股东会决议效力未经司法确认而产生的纠纷不断,从司法具有定纷止争的职能考虑,法院也有受理的必要。

反对受理者提出了如下理由:(1)新旧公司法均没有规定股东可以就股东会决议提起确认有效之诉,可见立法机关在对公司法修订时,已经对于股东是否有权提起此类诉讼有了明确的态度。(2)股东会的召集程序、表决方式,除法律法规有强制性规定外,应由公司章程决定。股东会决议内容,只要不违法违规违章,公司有权自主决定。因此,如果异议股东没有提起决议无效、撤销的诉讼,法院就不应干预公司自治范围内的事务。(3)认为股东会决议有效的股东,对于不按决议履行的股东或者公司,可以提起履行相关决议内容的诉讼,也可以提起损害赔偿诉讼。股东孙某提起本案诉讼,不具有可诉性。

对于上述争议,笔者试从民事诉讼诉的一般理论、公司决议的诉讼类型以及公司治理的司法介入等三个方面进行分析,以求得现实状态下的最佳选择。

(一)从诉的一般理论分析

所谓确认之诉,是指请求法院确认当事人之间争议的法律关系(实体权利)是否存在或者是否有效的诉。确认之诉还可分为肯定的确认之诉和否定的确认之诉。肯定的确认之诉,例如请求确认享有财产所有权、继承权、收养权等。否定的确认之诉,例如请求确认债务关系不存在、确认合同无效等。按照上述理论,当事人请求确认合同存在或者有效、股东会决议存在或者有效的诉讼,无疑可归入确认之诉。因此有人认为,只要这种起诉符合《民事诉讼法》第108条的规定,法院就应当受理。笔者认为,上述认识其实存在一定的片面性,其根本原因有二:

首先,忽视了“没有争议便没有诉讼”的基本原理。民事争议的存在,是产生民事诉讼的前提。民事争议所具有的重要特征之一,是以违反民事实体法的规定为形成争议之原因。“民事争议之所以发生,是因为民事实体法所保护的社会关系遭到了破坏,民事法律关系处于一种不正常状态,当事人的民事权益已经或即将受到侵害。只有使民事实体法所保护的社会关系恢复常态,争议才能平息。” [1]以确认合同关系存在的诉讼为例:甲方持有一份甲乙双方签字的合同,其本人对于合同的客观存在、合法有效没有任何异议。如果乙方对于合同存在抱有怀疑态度或者对合同效力持有异议,却没有就此提起确认之诉,则并不影响合同的客观存在。因为,甲方并不认为合同违反民事实体法的规定,也没觉得其权益因合同而被侵害,所以甲方根本无需就合同本身提起确认之诉。相反,只有在乙方明确提起确认合同无效之诉后,法院的判决结果才能影响争议合同的存在或者效力。因为,乙方是以合同违反民事实体法的规定或者其权益因此受到侵害作为原因来启动诉讼的,由乙方提起诉讼,才真正体现出民事争议所具有的重要特征。

其次,对“诉的利益”范围有着过于宽泛的认识。所谓诉的利益,是指当事人所提起的诉中应具有的法院对该诉讼请求作出判决的必要性和实效性。多数学者认为,诉的利益属于诉讼要件,是法院对案件实体问题作出审判的前提要件。 [2]根据这种看法,法院在审查起诉阶段,就得确定诉的利益的有无,以便作出受理与否的决定。具体到确认之诉的利益如何认定,除了以民事实体法律关系有争议为认定标准外,还应当以该项法律关系必须是构成纠纷或诉讼的核心法律关系为标准。换言之,该项法律关系不能是其他纠纷或诉讼的前提条件,惟有如此,才具有确认利益,可提起确认之诉。仍以确认合同关系的诉讼为例:原告提起确认合同有效之诉,其诉讼实质是为了获得法院对该合同的法律评价,以防御相对方可能提起合同无效之诉,或者为其日后提起合同给付之诉作准备。此例中,原告的诉讼利益就不是纠纷或诉讼的核心法律关系,故而其不能单独提起确认之诉。

根据以上分析,笔者认为,法院在受理确认之诉案件(特别是肯定的确认之诉)时,需要特别注意两点:(1)原告自身对客观存在的法律关系持何种态度。是为了打破这种法律关系,还是为了维护这种法律关系?原告的态度,是认定法律关系有无争议的重要指标。(2)原告诉讼利益的核心是否在于对法律关系存在及其状态的确认。有无诉的利益,是认定诉讼要件成立与否以及判断原告是否滥用诉权的重要因素。

本案系争股东会决议的内容(1)为撤销被告李某法定代表人职务,内容(3)为公司撤回对孙某的诉讼。该股东会决议的内容对原告孙某有利,孙某的态度是维持该股东会决议的效力,因而,围绕该股东会决议之效力,并未发生争议。况且,原告孙某请求确认该股东会决议有效,其实质是为了获得法院对该股东会决议效力的肯定评价,以在另案诉讼中依据该决议内容(1)否定被告李某作为公司的诉讼代表,并依据该决议内容(3)撤回公司对已提起的诉讼。原告的诉讼利益存在于另案诉讼之中,本案诉讼拟确认的股东会决议效力只不过是处理另案纠纷的前提条件。因而,本案原告孙某提起确认股东会决议有效诉讼并不具备诉的利益。

(二)从公司股东会决议的诉讼类型分析

就我国《公司法》第22条的规定来看,类似德国公司法,公司股东会决议诉讼类型采用“二分法”:如果股东会决议内容违反法律、行政法规的,属于股东会决议无效诉讼;如果股东会决议内容违反公司章程,或者股东会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规、公司章程的,属于股东会决议撤销诉讼。另有日、韩等国家采用“三分法”分类,除了规定股东会决议无效诉讼、股东会决议撤销诉讼两种类型外,还规定了股东会决议不存在诉讼。从上述公司法立法规定来看,无论域内还是域外,公司法中关于股东会决议的诉讼类型,几乎都是以股东会决议内容、程序有瑕疵而提出,未见可以就决议有效而提出诉讼的立法规定。

立法未规定确认股东会决议有效这一诉讼类型之缘由,在于:股东提起诉讼请求确认股东会决议有效,其真实目的还是在于防御他人提起撤销股东会决议或者决议无效之诉。如果股东会决议有效的诉讼类型也能存在,那么或者是“无病呻吟”,无端浪费司法资源,或者就是“此地无银三百两”。事实上,股东就股东会决议提起诉讼,立法一直存在股东滥用诉权的担忧。例如,就瑕疵股东会决议提起的诉讼,立法不完全采取法律上关于无效或者可撤销的一般规定,而是通过一定的限制(如规定持股比例、提供诉讼担保等),对决议瑕疵及其司法救济给予专门的规定,以期缓解因滥用诉权所带来的不利效果,亦是同一缘由。

(三)从公司治理的司法介入分析

公司召开股东会并作出决议是公司形成自身意志的重要环节,是公司内部治理机制的重要组成部分,是公司自治的重要体现。公司自治的本质是私法自治,私法自治在民商法领域具有核心价值,这就决定了公司治理机制中,通过公司内部治理机制实现的公司自治是常态,司法介入公司治理活动只能是非常态。因而,司法对公司治理范围内的事务进行干预,需要准确的定位:司法介入公司治理的目的不是为了干扰公司自治,而必须以尊重公司自治为原则,维护公司自治的合法性、公平性,避免司法介入不当与过度。据此,就法院是否受理股东请求确认股东会决议有效案件,应注意以下几点:#p#分页标题#e#

其一,法院就公司法无明文规定的诉讼类型应谨慎受理

2005年公司法的重大修订,已经使现行公司法成为一部可诉性较强的法律。许多旧法没有规定的公司诉讼类型,例如股东知情权、股东会决议无效与撤销、公司人格否认、股东代表诉讼、公司解散等诉讼,在新法中都有了明确规定。但实践中仍有一些纠纷是否可以通过司法途径解决,新法未作规定。如:股东能否请求判令公司召集股东会议;股东能否就行使提案权、质询权提起诉讼;股东能否请求判令公司强制分红等。新法未规定或规定不明的这些纠纷,绝大多数是由于公司内部治理结构不完善、制衡机制失灵所造成。司法是否应当介入、如何介入,均存在较大争议。“立法机关在修订法律时,不是没有考虑到这些情况,而是觉得有的问题争议太大,目前修订的时机和条件尚不成熟,留待以后进一步研究。” [3]立法机关这种慎重的态度,是司法介入公司治理具体纠纷时不得不考虑的一个重要因素。因而,在公司法未规定股东会决议有效诉讼类型时,法院谨慎地把握受理条件,是目前在法律框架内一种比较现实可行的选择。

其二、当事人不能“抄近路”请求司法救济

一方面,作为公司自治的补充和保障机制,司法介入公司治理纠纷,其前提是已经穷尽了公司内部救济手段。除非个别特殊情况,未经内部救济的起诉,均缺乏司法救济的必要性。另一方面,当事人在寻找司法救济的路径时,应当选择特别法中特别条款规定的诉讼类型。在有多个诉讼类型可供选择时,需要注意它们距离拟实现的救济目标,是相互并列的关系,还是逐渐递进的关系,以避免因诉讼未被法院受理而走回头路。经过穷尽特别法的特别条款,发现没有可供选择的诉讼类型时,可以选择特别法的一般条款寻求救济。从特别法的一般条款中仍然无法获得救济途径的,则只能考虑以一般法的规定求得司法救济。当司法介入公司自治领域时,需要十分注意上述路径选择的方法。尤其是在面对缺乏公司法明文规定而依据一般条款、一般法起诉而来的案件时,更应该慎重对待、从严审核,不能够为了直达目的而“抄近路”。

其三、司法介入后的裁判应适度

2005年修订的公司法任意性规范增多、强制性规范减少,体现了立法扩大公司自治空间之态度。司法亦应对此作出回应,司法介入公司治理纠纷时,必须强调适度性。以司法介入股东会决议纠纷为例:审查决议的效力,既可以作形式审查,也可以作实质审查。形式审查考量的是决议程序上和内容上的合法性,实质审查则主要考量决议内容的公平性、合理性。在进行形式审查时,有可供援引的法律、章程等规定,司法的自由裁量空间几乎不存在。在进行实质审查时,则往往需要法官从商事主体的角度作出经验判断,然后依据一般条款、一般法的某些规定作出裁决,司法的自由裁量权就会比较大。可见,实质审查的结果很有可能造成与公司意思自治的精神相背离,而且也存在法官滥用公司自由裁量权之危险。所以笔者认为,在司法介入公司治理时,务必以形式审查为主,尽量不附加实质审查。如确有必要实质审查的,裁判结果还应主要体现形式审查的结果,不能主次颠倒。

综上分析,股东提起请求确认股东会决议有效的诉讼并不具备诉的利益,公司法也未规定此类诉讼类型,及司法适度介入公司治理内部机制之考虑,当前对于股东提起确认股东会决议有效的诉讼不宜受理。

二、关于本案的其他问题

(一)没有股东会记录,不是认定股东会决议不存在或者无效的依据

《公司法》第42条第2款规定:“股东会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。”一审法院据此认为,实信公司未有形成决议的股东会记录,程序上有瑕疵,仅凭有两名股东签名的决议材料,难以确认作出决议的事实。

上述结论欠妥的原因在于,它将公司法的该款“应当”规定误解为强制性法律的规定,即法律规范中的强行性规范。其实,有“应当”用词的法条,未必都是强行性规范。在倡导性规范中,往往也会使用这一词。例如,《物权法》第185条规定“当事人应当采取书面形式订立抵押合同。”该条规定,其实就属于倡导性规范,法院不能因为没有书面抵押合同就认定已经设定抵押权的抵押合同关系无效。同样,《公司法》第42条第2款的规定,也是属于这类规范。其目的旨在规范公司治理行为,避免不必要的矛盾。违反倡导性规范的行为,不能被司法认定为无效。此外,至少还有两点理由可印证一审法院的观点有误:其一,根据《公司法》第38条第2款规定,股东以书面形式一致同意的,可以不召开股东会会议,直接作出决定。在这种情况下,显然不会有股东会记录,但我们不能因此就认为股东作出的决定不存在。其二,公司法以及其他规范性文件也没有单纯地针对股东会会议不作记录,有应当承担法律责任的专门规定。由此可见,没有股东会记录的事实,不能成为认定决议不存在或者无效的依据。

(二)认定股东会决议的效力应根据内容区分对待,不能一概而论

本案原告请求确认的股东会决议有三项内容,第1项是关于公司管理层任免的决定,第2项是关于公司与股东签订协议的效力认定;第3项是关于公司诉讼行为的决定。该决议内容纠合三个不同性质法律关系,法院在实体审理时要注意区分对待:决议的各部分内容,究竟是仅仅适用形式审查,还是有必要再作实质审查,应根据不同情况加以区分。当决议中直接关乎一个独立民事行为的部分,例如决议对有关合同行为的认定,还应当向当事人释明,告知其请求权基础可能发生交织不清,不宜在一个诉讼中处理。建议当事人先就多个法律关系中的基础法律关系行使请求权,或者分案行使请求权。在案件裁判时,应根据不同情况,对决议中的不同内容作出有效、无效、撤销等具体的认定,切忌囫囵吞枣地一概而论。

注释:

*作者单位:上海市第二中级人民法院。

[1]谭兵主编:《民事诉讼法学》,法律出版社2004年版,第1~2页。

[2]参见张卫平主编:《民事诉讼法必读资料》,法律出版社2004年版,第306—309页。

[3]曹康泰:《关于中华人民共和国公司法(修订草案)的说明》,载全国人大常委会法工委编:《中华人民共和国公司法释义》,法律出版社2005年版,第350~351页。

出处:《法学》2008年第9期

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